Наша компания оказывает помощь по написанию статей по предмету Конституционное право России. Используем только актуальное законодательство, проекты федеральных законов, новейшую научную литературу и судебную практику. Предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все выполняемые работы даются гарантии
Вернуться к списку статей по юриспруденции
ОПТИМИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ
П.А. СКОБЛИКОВ
Основной тезис. По мнению многих правоведов (прежде всего криминологов), как и автора настоящей статьи, парламентарии должны регулярно отслеживать результаты своей деятельности, не забывать о законах, за которые проголосовали, в разумный срок оценивать, достигнуты ли поставленные цели, а если нет, то искать ответы, почему так произошло. Такой порядок необходим, чтобы обоснованно и своевременно вносить правки в принятые законодательные акты, доводя их до кондиции, в целях упразднения устаревших или ошибочных введенных норм и институтов, устранения коллизий правовых норм.
Данную идею следует обсуждать вновь и вновь, пока в юридическом сообществе и гражданском обществе не возникнет единодушия, пока не станет очевидным, что по-другому вести законотворческий процесс нельзя. Как нельзя, например, депутатов назначать, их следует избирать свободным волеизъявлением народа, так же надо принимать обоснованные, выверенные законы, для чего необходимо регулярно изучать результаты правоприменения. По-другому поступать неправильно, просто неприлично.
Поднимать тему, оттачивать идею следует до тех пор, пока ее реалистичность и необходимость воплощения не станут очевидными не только криминологам, правоведам, но и законотворцам. И пока последние не воплотят эту идею в жизнь.
Безудержное законотворчество. Законотворческий процесс последних лет характеризуется высокой интенсивностью. Особенно активен законодатель в изменениях и дополнениях тех кодексов и законов, которые обеспечивают охрану общества от преступности. Процесс набрал такую скорость, что сотрудники органов предварительного расследования, прокурорские работники и судьи, адвокаты не успевают следить за бесконечными новациями <1>. Причем, по мнению многих (не только правоведов, но и социологов, политологов и др.), эти изменения зачастую носят бессистемный, хаотичный характер, порождают многочисленные и глубокие противоречия, пробелы в правовом регулировании. В то же время давно назревшие законотворческие идеи не реализуются.
--------------------------------
<1> Так, только в 2014 г. было принято 16 федеральных законов, внесших различные изменения в УК РФ, и 29 федеральных законов, внесших изменения в УПК РФ. Причем столь высокая активность не может быть объяснена тем, что в предыдущие годы законодатель не уделял данной сфере достаточно внимания, поскольку в 2013 г. им было принято 22 федеральных закона о внесении изменений в УК РФ и 27 - в УПК РФ.
Чтобы разобрать завалы, парламентарии и ученые все чаще говорят о необходимости разработки и принятия новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов <2>. Однако где гарантии, что новые кодексы окажутся лучше действующих? Или что новые кодексы не постигнет судьба нынешних?
--------------------------------
<2> См., например: Зачем России нужен новый Уголовный кодекс? // Аргументы и факты. 2014. 13 февр.; Наумов А.В. Пути реформирования российского уголовного законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 10. С. 3 - 11; Смирнов А.В. Почему России нужен новый Уголовно-процессуальный кодекс // Уголовный процесс. 2014. N 9. С. 74 - 87; Щедрин Н.В. Новый Уголовный кодекс России в контексте социального управления // Lex Russica. 2015. N 3 (том C). С. 48 - 62.
Вместе с тем такой гарантией (пусть и не абсолютной) могла бы стать реализация рассматриваемой идеи. Ведь если законодатель регулярно изучает практику, которая складывается в результате его деятельности, и сопоставляет ее с первоначальным замыслом, если общество требует этого и следит за процессом, неизбежно повышается ответственность законодателя, он удерживается от поспешного, спонтанного и конъюнктурного законотворчества.
От общего к конкретному. В конце 2010 г. из очень авторитетных уст был заявлен тезис: "Коррупционеров не пугает лишение свободы". И тут же было предложено ввести альтернативное, якобы более эффективное наказание - кратные штрафы и внести соответствующие изменения в УК РФ.
Однако давала ли основания для этих изменений сложившаяся в то время правоприменительная практика? Она не анализировалась, а если бы анализ состоялся, то он привел бы совершенно к иным выводам и предложениям. Не был поставлен и крайне важный вопрос: а почему у коррупционеров нет должного страха перед лишением свободы?
Между тем ответ можно получить, обратившись к данным уголовной статистики. В течение 2009 г. к уголовной ответственности за получение взяток было привлечено 2527 чел. <3>. В тот же период обвинительные приговоры за получение взяток были вынесены лишь 1827 чел., а к реальному лишению свободы приговорено 466 чел. <4>. То есть даже если коррупционер разоблачен правоохранительными органами, его шансы угодить за решетку расценивались как один к пяти.
--------------------------------
<3> Сведения из сводного отчета за январь - декабрь 2009 г., подготовленного ГИАЦ МВД России по статистической форме 1-ЕГС.
<4> Исходные данные из статистической формы отчетности судов 10.3 "Виды наказания за наиболее тяжкие преступления" за соответствующие периоды.
Причем чем выше должностное положение взяткополучателя, тем меньше эти шансы. А после того, как коррупционер поднимается на определенную ступеньку иерархической лестницы, они стремятся к нулю. Напомним, что в тот период ч. 3 ст. 290 УК РФ предусматривалась ответственность за получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или субъекта РФ, а равно являвшимся главой местного самоуправления. Так вот, в 2009 г. из 13 высокопоставленных лиц данной категории, вина которых в указанном преступлении доказана в суде, лишение свободы назначено только одному <5>. Но и он получил наказание в размере ниже низшего предела. Между тем каждому из 13 грозило от 5 до 10 лет реального лишения свободы. Преступление признавалось тяжким с соответствующими условиями отбывания наказания и другими правовыми последствиями.
--------------------------------
<5> Остальные получили условное наказание.
Какой вывод позволяют сделать приведенные данные? Коррупционеры не боятся лишения свободы, потому что им это наказание не назначается! Нет и не было никаких оснований полагаться на штрафы как более эффективный вид уголовного наказания для коррупционеров. Не было оснований осуществлять те изменения УК РФ, которые произведены в 2011 г. Законодателям необходимо было разобраться, почему высокопоставленным коррупционерам удается избегать реального наказания, и разработать меры к тому, чтобы закрыть имеющиеся законодательные лазейки <6>.
--------------------------------
<6> Причем к тому времени соответствующие исследования уже состоялись и в научной литературе были обоснованы возможные способы закрытия указанных лазеек. См., например: Скобликов П.А. Уголовная ответственность за коррупцию: условное осуждение // Уголовное право. 2003. N 3. С. 68 - 70.
Некоторые параметры заявленной идеи и модели ее воплощения. Прежде всего целесообразно сконцентрироваться на наиболее важных направлениях законотворческой деятельности. К ним, безусловно, относятся те законодательные институты и нормы, которые либо нацелены на борьбу с организованной преступностью и коррупцией (поскольку они являются наиболее опасными формами преступности и тесно, практически неразрывно связаны), либо могут оказать существенное влияние на ее результаты.
Депутатам Государственной Думы ФС РФ и членам Совета Федерации ФС РФ следует на регулярной основе осуществлять мониторинг результативности применения важных и неоднозначных законодательных новаций (уже принятых и тех, которые будут приняты в будущем), а также более жесткий парламентский контроль (не вмешиваясь в конкретные дела и вопросы).
Для того чтобы анализировать складывающуюся правоприменительную практику, недостаточно обращаться к имеющейся официальной статистике. Следует также запрашивать информацию из правоприменительных органов (правоохранительных и судебных), из общественных объединений, организаций. В этих целях необходимо составлять тщательно продуманные депутатские запросы и обращения, а для разработки их проектов привлекать признанных в данной области исследователей, экспертов, осуществлять с их участием анализ и обобщение поступившей информации, разработку конструктивных предложений. (Так, если обратиться к указателю литературы о противодействии коррупции, опубликованной в России в период с 1991 по 2012 г., то можно обнаружить, что подавляющее большинство источников издано после 2000 г., т.е. их авторы - наши современники. В этой брошюре поименовано более 1350 корруптологов - авторов соответствующих работ <7>. Внушительное число. Оно дает представление об исследовательском потенциале научного сообщества в соответствующей области. Наверняка среди этих людей найдется достаточное количество грамотных и сознательных специалистов, которые способны оказать нашему парламенту необходимую помощь.)
--------------------------------
<7> См.: Противодействие коррупции в Российской Федерации: указатель литературы на русском языке. 1991 - 2012 гг. / Сост. Е.А. Панфилова, М.И. Савинцева; под ред. Ю.А. Нисневича. М., 2013.
С одной стороны, это позволит своевременно вносить необходимые изменения в законодательство (отлаживать запущенные правовые механизмы, устранять пробелы и противоречия). С другой - будет способствовать оживлению "мертвых" правовых норм, выявлению дефектов и достоинства правовых новаций. При этом запросы и обращения депутатов, публичные обсуждения будут служить позитивными импульсами для правоохранительных и судебных органов, держать их, так сказать, в тонусе.
Для понимания рассматриваемой проблемы приведем примеры законодательных новаций, направленных на усиление борьбы с оргпреступностью, мониторинга их результатов и возможной реакции парламентариев.
В 2009 г. ст. 210 УК РФ была дополнена ч. 4, согласно которой в случае, если одно из перечисленных в статье деяний совершено лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, ему грозит значительно более суровое наказание, чем иным преступным лидерам и организаторам, - вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, что ст. 210 УК РФ занимает центральное место среди уголовно-правовых норм борьбы с организованной преступностью и содержит следующие составы преступлений:
создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений;
руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий;
создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп;
участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из вышеуказанных преступлений.
Непосредственно перед тем, как соответствующий проект (дополнение ст. 210 УК РФ ч. 4) превратился в закон, а также сразу после этого в верхушке криминалитета возникли серьезные опасения за свою дальнейшую судьбу. Есть сведения, что проводились соответствующие встречи, консультации, разрабатывались меры противодействия и защиты. Однако опасения потенциальных фигурантов уголовных дел оказались напрасными: акцентированные удары по ним не были нанесены. Судебная статистика свидетельствует, что в течение пяти лет, минувших со дня вступления в силу ч. 4 ст. 210 УК РФ, за указанное в ней деяние не был осужден ни один человек!
В связи с изложенным предлагаем парламентариям направить запросы в правоохранительные ведомства и службы субъектов, уполномоченных на ведение оперативно-розыскной деятельности и осуществление предварительного расследования преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 210 УК РФ, о представлении следующей информации:
1) сколько было выявлено и поставлено на оперативный учет лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, к моменту включения в ст. 210 УК РФ ч. 4;
2) сколько таких лиц состоит на оперативном учете в настоящее время;
3) в отношении скольких лиц были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 210 УК РФ с 2010 по 2014 г.? Какова судьба этих дел;
4) зафиксированы ли в указанный период случаи отказов следователей квалифицировать соответствующие деяния по ч. 4 ст. 210 УК РФ? Сколько таких отказов имело место и чем следователи в основном мотивировали свои решения;
5) были ли в указанный период случаи отказов со стороны органов прокуратуры утвердить обвинительные заключения по уголовным делам, в которых деяния обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 210 УК РФ? Если были, то сколько их и чем прокуроры мотивировали свои решения;
6) были ли в тот же период случаи оправдания в судах лиц, обвиненных по ч. 4 ст. 210 УК РФ? Если были, то чем суды мотивировали свои решения;
7) обнаружены ли недостатки в уголовном, уголовно-процессуальном, оперативно-розыскном и ином законодательстве, которые, по мнению правоприменителей, препятствуют применению ч. 4 ст. 210 УК РФ и, если обнаружены, то в чем они состоят?
Подобные запросы и последующий анализ информации, поступившей из правоохранительных ведомств, целесообразны не только тогда, когда включенные в законодательство важные нормы длительное время оказываются не востребованными в досудебной и судебной практике. В некоторых случаях желательно, чтобы законодатели отслеживали, правильно ли их изначальный замысел воплощается на практике, не требуется ли изменение и дополнение законодательства в связи с осуществленными новациями.
Так, Федеральным законом от 29 июня 2009 г. N 141-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" уголовное и уголовно-процессуальное законодательство было дополнено принципиально новым для отечественной правовой системы межотраслевым институтом - досудебным соглашением о сотрудничестве, которое заключается между сторонами обвинения и защиты. Подозреваемый (обвиняемый) берет на себя обязательство оказать определенное содействие в расследовании преступления, и в случае исполнения обязательства ему гарантируется существенное смягчение наказания.
Подобные правовые институты довольно давно существуют в ряде зарубежных правовых систем и неплохо себя зарекомендовали. Их основное предназначение заключается в оптимизации борьбы с организованной преступностью, в том числе с организованной коррупцией, организованным терроризмом и т.д. Суть новации - в разумном компромиссе, когда информированный участник организованной преступной деятельности, роль которого сравнительно невелика, помогает разоблачить основных участников и лидеров организованного преступного формирования.
В связи с этим актуальными видятся следующие вопросы парламентариев к правоприменителям:
1) сколько досудебных соглашений о сотрудничестве было заключено в 2010 - 2014 гг.? Какова доля тех соглашений, по которым обвиняемые (подозреваемые) в целом выполнили свои обязательства;
2) сколько досудебных соглашений о сотрудничестве в указанные периоды было заключено по делам об организованной преступной деятельности? Какова доля тех из них, по которым обвиняемые (подозреваемые) в целом выполнили свои обязательства;
3) сколько досудебных соглашений о сотрудничестве в указанные периоды было заключено с организаторами, руководителями и лидерами преступных формирований, какими мотивами при этом руководствовались представители стороны обвинения;
4) в скольких случаях было отказано в заключении досудебных соглашений о сотрудничестве? Какими мотивами при этом руководствовались прокуроры <8>;
--------------------------------
<8> Из открытых источников, публичных и частных заявлений оперативных работников и следователей известно, что в ряде случаев прокуроры отказывают в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения с организаторами, руководителями и лидерами преступных формирований (в то время как следователи и руководители следственных органов такие ходатайства поддерживают). И напротив, известны случаи, когда благодаря соглашениям о досудебном сотрудничестве некоторые организаторы и руководители преступных формирований, организовавшие ряд убийств, совершившие другие особо тяжкие преступления, получили не слишком суровое наказание и лет через 7 - 10 имеют реальные шансы выйти на свободу.
5) обнаружены ли недостатки в уголовном, уголовно-процессуальном, оперативно-розыскном и ином законодательстве, которые, по мнению правоприменителей, затрудняют применение института досудебного соглашения о сотрудничестве, снижают его эффективность, и если обнаружены, то в чем они состоят <9>?
--------------------------------
<9> Чтобы лучше понять смысл приведенных вопросов и увидеть перспективу того, к каким выводам можно прийти в результате обобщения запрошенной информации, можно обратиться к статье, опубликованной вскоре после включения в законодательство института досудебного соглашения о сотрудничестве. См.: Скобликов П.А. Сделка с правосудием становится легитимной // Судья РФ. 2009. Окт. С. 38 - 45.
Разрыв между юридической наукой и законотворческой деятельностью. В преодолении проблемы разрыва между юридической наукой и законотворческой деятельностью мог бы помочь парламентский контроль за эффективностью правоприменения (как побочный результат), поскольку он предполагает налаживание тесных рабочих отношений законодателей с научным сообществом, востребованность научного анализа законотворческих инициатив.
В чем состоит проблема? Почему важны тесные и регулярные контакты представителей юридической науки и парламента?
С одной стороны, законодателями регулярно овладевают законотворческие идеи, которые никогда не взращивались в научном юридическом сообществе. Более того, эти идеи подвергались бы там остракизму, поскольку противоречат общепризнанным правовым принципам, установленным криминологическим закономерностям, нелогичны и порой абсурдны. Тем не менее, как только эти странные идеи овладевают законотворцами, они тут же материализуются в законопроекты, быстро проводятся через все формальные процедуры и становятся действующими законами, а криминологи, правоведы испытывают, мягко говоря, недоумение и разочарование.
Так, на рубеже 2010 - 2011 гг. неожиданно возникла идея о том, что надо изменить уголовное законодательство и убрать из статей Особенной части УК РФ низший предел возможного наказания в виде лишения свободы. Эта идея быстро воплотилась в законе <10>, и теперь независимо от того, преступление какой степени тяжести совершил виновный - особо тяжкое, тяжкое, средней или небольшой тяжести, при назначении наказания в виде лишения свободы он может получить два месяца (это ограничение содержится в Общей части УК РФ). А может получить и по максимуму, ведь этот вопрос оставлен на усмотрение судей.
--------------------------------
<10> См.: Федеральный закон от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации".
Каковы последствия данной новации?
Во-первых, нарушен принцип социальной справедливости. Теперь, формально не отступая от закона, за особо тяжкое преступление <11> суд может назначить виновным наказание в виде лишения свободы на два месяца, а за преступление средней тяжести - четыре года (т.е. 48 месяцев <12>) и даже более, в зависимости от верхнего предела, предусмотренного в соответствующей статье, части, пункте Особенной части УК РФ.
--------------------------------
<11> К примеру, за причинение тяжкого вреда здоровью (отрезание языка, выкалывание глаз, отрубание рук, ног и т.п.) двум и более лицам, совершенное по найму организованной группой с применением оружия и повлекшее по неосторожности смерть потерпевших (фактически - за изощренное убийство), - ч. 4 ст. 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ.
<12> Например, за половое сношение по взаимному согласию и влечению девятнадцатилетнего парня и пятнадцатилетней девушки (либо наоборот, девятнадцатилетней девушки и пятнадцатилетнего парня) - ч. 1 ст. 134 "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" УК РФ.
Во-вторых, поврежден законодательный механизм определения вида и размера наказания виновным. В идеальном воплощении этот механизм должен быть сродни математической формуле со многими переменными, а задача суда состоит в том, чтобы установить значение этих переменных в конкретном деле, внести их в формулу и вывести с ее помощью результат, представляющий собой указание на вид и размер наказания для подсудимого <13>. Соответственно, полученный результат поддается проверке процессуальными сторонами дела, вышестоящими судебными инстанциями, правозащитниками, правоведами, общественностью.
--------------------------------
<13> Описание одной из возможных концепций такой формулы см.: Ольков С.Г. Приговор по уравнению с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание // Библиотека криминалиста. 2015. N 1. С. 365 - 376.
Теперь в большей степени суд (даже будучи максимально независимым и профессиональным) должен действовать по наитию, что чревато субъективизмом и произволом, с неизбежностью влечет непоследовательную судебную практику, когда преступления с одинаковой степенью общественной опасности в разных населенных пунктах, регионах (вне зависимости от складывающейся криминологической обстановки) наказываются по-разному; не исключено, что диаметрально противоположным образом.
Ну а в условиях наличия телефонного права, использования административного ресурса <14> практика их применения после введения указанных новаций получает сильный импульс к расширению <15>.
--------------------------------
<14> См., например: Скобликов П.А. Коррупция в современной России: словарь неформальных терминов и понятий. М., 2009. С. 21 - 22, 92 - 93.
<15> Если прежде, когда на судью давили, требуя вынести необоснованно мягкий приговор, он мог искренне ответить: "Я не вправе вынести приговор, на котором вы настаиваете, такой акт будет явно противоречить закону. В результате я буду привлечен к ответственности, но и вы в итоге ничего не добьетесь. Приговор будет отменен судом вышестоящей инстанции". Ныне такая фраза потеряла смысл. Рамки материального (уголовного) закона раздвинулись настолько, что его стало сложно нарушить.
В-третьих, усилились предпосылки для коррупции в судах. Криминологи давно установили закономерность, в соответствии с которой важным фактором возникновения и усиления коррупции являются дискреционные полномочия должностного лица. Чем шире допустимый диапазон его субъективного усмотрения при принятии решения, тем сильнее эти предпосылки. И нет никаких оснований полагать, что эта закономерность неприменима к судьям. Более того, именно они часто подвергаются коррупционным соблазнам, а судейский иммунитет препятствует выявлению и разоблачению коррупционеров в судейском корпусе <16>.
--------------------------------
<16> Полезно в связи с этим ознакомиться с информацией "изнутри", с откровениями одного из федеральных судей. См.: Исповедь российского судьи: взятки, круговая порука, вертикаль. URL: http://theins.ru/korrupciya/2810.
В то же время законодатели не знают, не воспринимают, не поддерживают многие законотворческие инициативы, рожденные, обоснованные научным сообществом. В этом тоже проявляется разрыв между юридической наукой и практикой законотворчества.
Перспективы воплощения в жизнь изложенных выше предложений об усилении парламентского контроля в ближайшем будущем могут возрасти, поскольку некоторое время назад Президент РФ В.В. Путин внес в Госдуму России законопроект, согласно которому избирательная система нижней палаты парламента принципиально меняется. В 2014 г. законопроект стал действующим федеральным законом <17>, который проявит себя при очередных выборах.
--------------------------------
<17> См.: Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
Во-первых, проходной барьер для партий снижается с 7 до 5%. Во-вторых, упраздняется принцип "империале", согласно которому партия, получившая большинство, имела дополнительные мандаты от тех партий, которые не смогли преодолеть избирательный барьер. В-третьих (и это главное!), возвращается смешанная схема формирования Госдумы, при которой одна часть депутатов по-прежнему формируется по партийным спискам, а другая - избирается по одномандатным округам.
В совокупности все это должно повысить политическую конкуренцию, сделать депутатов более независимыми, увеличить их дистанцию от органов исполнительной власти, а также усилить желание и способность осуществлять действенный парламентский контроль, заинтересованность в надлежащих результатах законотворчества.
Библиографический список
Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Конституционное право России, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.